четверг, 21 апреля 2022 г.

Лекция № 14 по ГП.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

 

 Лекция № 14.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ

 1. Понятие и виды обязательств

2. Субъекты обязательства

3. Перемена лиц в обязательстве

4. Исполнение обязательства

 5. Прекращение обязательств

 Вопрос 1. Обязательство является одной из разновидностей гражданских правоотношений. Поскольку обязательства оформляют процесс товарообмена, они относятся к группе имущественных правоотношений. Обязательства представляют собой способ перемещения, присвоенного гражданином или юридическим лицом имущества. Обязательственные правоотношения носят относительный характер В соответствии с пунктом 1 ст. 307 ГК РФ обязательство – это правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, оказать услугу, внести вклад в совместную деятельность, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. Субъектами обязательств могут быть граждане, юридические лица, а в некоторых случаях – публичные образования. Объектом (предметом) обязательства являются вещи, деньги, ценные бумаги, услуги, работы, права требования и т.д. Содержанием обязательства являются право требовать исполнения обязательства и обязанность произвести такое исполнение. Основания возникновения обязательств весьма разнообразны. К ним относятся различные юридические факты:  договоры и иные сделки-  причинение вреда-  неосновательное обогащение-  акты государственных органов и органов местного самоуправления-  судебные решения-  события-  иные основания, указанные в ГК.- Обязательства могут быть классифицированы по различным основаниям. По основаниям возникновения обязательства делятся на две большие группы: договорные и внедоговорные. Е.А. Суханов по основаниям возникновения все обязательства делит на три группы: обязательства из договоров и иных сделок;  обязательства из неправомерных действий (деликты, неосновательное- обогащение);  обязательства из иных юридических фактов (поступки, события).- Договорные обязательства как наиболее распространенный вид обязательств подвергается еще более детальной систематизации. По предмету договорные обязательства делятся на следующие типы: 1) обязательства по передачи имущества в собственность; 2) обязательства по передаче имущества в пользование; 3) обязательства по производству работ; 4) обязательства по реализации результатов творческой деятельности; 5) обязательства по оказанию услуг; 6) обязательства из многосторонних сделок. В свою очередь, типы договорных обязательств делятся на виды. Например, обязательства по передаче имущества в собственность состоит из таких видов, как купля-продажа, мена, дарение и рента. Виды этих обязательств подразделяются на подвиды. Например, обязательства купли-продажи подразделяются на обязательства из договоров розничной купли-продажи, поставки, контрактации, энергоснабжения и продажи недвижимости. Последние в свою очередь тоже могут иметь определенные разновидности. Например, среди обязательств по продаже недвижимости выделяются обязательства по продаже предприятий как единых имущественных комплексов. Обязательства различаются также по своим юридическим особенностям. Рассмотрим некоторые классификации обязательств в гражданском праве. По содержанию различают следующие виды обязательств:  односторонние. Односторонними обязательствами являются- обязательства, в которых участвует только один должник, имеющий только обязанности, и только один кредитор, имеющий только права требования (например, заем, деликтные обязательства).  двусторонние (взаимные). Двусторонними являются обязательства в- которых каждый из участников обязательства имеет как права, так и обязанности, выступая одновременно в роли должника, и кредитора (п. 2 ст. 308 ГК). По определенности предмета исполнения выделяются альтернативные и факультативные обязательства:  альтернативным признается обязательство, по которому должник обязан- совершить одно из двух или нескольких действий (воздержаться от совершения действий), выбор между которыми принадлежит должнику, если законом, иными правовыми актами или договором право выбора не предоставлено кредитору или третьему лицу (например, см. пункт 1 ст. 475 ГК). факультативным признается обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить основное исполнение другим (факультативным) исполнением, предусмотренным условиями обязательства (например, см. пункт 2 ст. 723 ГК). Обязательства подразделяются также на основные (главные) и дополнительные (зависимые, акцессорные). Дополнительные обязательства как правило обеспечивают надлежащее исполнение главных обязательств, например, договоры залога, поручительства. Также в науке гражданского права в особые группы выделяются такие виды обязательств, как денежные, обязательства личного характера, натуральные (неисковые) обязательства, алеаторные (рисковые) и другие обязательства.

Вопрос 2. Субъекты обязательств именуются – должник и кредитор. Должник – это лицо, которое обязано совершить определенное действие или воздержаться от него. Кредитор – лицо, которое имеет право требовать от должника выполнения его обязанности. Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). В случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон, обязательство может создавать для третьих лиц права в отношении одной или обеих сторон обязательства. Так, например, ст. 430 ГК РФ предусматривает в качестве основания для возникновения такого обязательства – договор в пользу третьего лица. Согласно указанной статье договором в пользу третьего лица признается договор, в котором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному или неуказанному в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою пользу. Ярким примером такого договора является страхование гражданско-правовой ответственности в пользу потерпевшего. Как уже было сказано выше обязательства не создают обязанностей для третьих лиц, но могут служить основанием для возникновения этих обязанностей. Например, регрессные (обратные) обязательства или же обязательства, исполняемые за должников третьими лицами. Регрессным называется обязательство, в силу которого должник обязан совершить для кредитора определенные действия в связи с тем, что кредитор совершил аналогичные действия в пользу иного лица вместо должника или по его вине. Так, солидарный должник, полностью исполнивший обязательство, получает право обратного требования (регресса) к остальным должникам (п. 2 ст. 325 ГК). Обязательство, исполняемое третьим лицом, представляет собой возложение должником исполнения своего долга на третье лицо и не влечет перевод долга. Кредитор обязан принять исполнение обязательства третьим лицом, если только обязанность должника лично произвести исполнение прямо не вытекает из закона или условий обязательства (ст. 313 ГК). 188 В некоторых случаях на стороне должника и (или) кредитора может выступать несколько лиц, например, при продаже квартиры, принадлежащей нескольким сособственникам. Такие обязательства называются обязательствами с множественностью лиц. В том случае, если несколько лиц выступают на стороне кредитора, такая множественность называется активной, а если на стороне должника – пассивной. Смешанная множественность означает, что и на стороне должника, и на стороне кредитора выступает несколько лиц. Обязательства с множественностью должников и (или) кредиторов могут быть:  долевыми (ст. 321 ГК);-  солидарными (ст. 322 – 326 ГК);-  субсидиарными (ст. 399 ГК).- Обязательства с множественностью лиц предполагаются долевыми, т.е. действует презумпция долевого обязательства. В таких обязательствах каждый из кредиторов имеет право требовать, а каждый из должников обязан исполнить обязательство в равной доле с другими, если иное не предусмотрено законом или условиями конкретного договора (ст. 321 ГК). Долевые обязательства могут быть активными, пассивными и смешанными. Солидарные обязательства возникают в случаях, предусмотренных законом или договором. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения обязательства как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, причем как полностью, так и в части долга. Если один из солидарных должников исполнил обязательство полностью, он имеет право регрессного требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого. Неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарное обязательство, падает в равной доле на этого должника и на остальных должников (ст. 325 ГК). При солидарности на стороне кредитора любой из солидарных кредиторов вправе предъявить к должнику требование в полном объеме. Исполнение обязательства полностью одному из солидарных кредиторов освобождает должника от исполнения остальным кредиторам. Солидарный кредитор, получивший исполнение от должника, обязан возместить причитающееся другим кредиторам в равных долях, если иное не вытекает из отношений между ними (ст. 326 ГК). Законом, иными правовыми актами или договором может быть предусмотрено, что при неудовлетворении требования кредитора основным должником оно может быть предъявлено в неисполненной части другому (субсидиарному, дополнительному) должнику (п. 1 ст. 399 ГК). Например, у основного («материнского») общества возникает субсидиарная обязанность по оплате долгов его дочерней компании в случае банкротства последней по вине «материнского» общества (абз. 3 п. 2 ст. 105 ГК). Субсидиарные обязательства имеют место при множественности лиц на стороне должника, т.е. могут быть либо пассивными, либо смешанными. От долевых и солидарных обязательств они отличаются невозможностью для кредитора предъявить требование об исполнении обязательства полностью или в части сразу же к субсидиарному должнику, минуя основного. Субсидиарное обязательство и пассивное солидарное обязательство представляют собой разновидности гражданско-правовой ответственности.

Вопрос 3. В период действия обязательства по общему правилу возможна замена участвующих в нем лиц при сохранении самого обязательства. Дело может касаться либо перемены кредитора, именуемой переходом права требования, либо перемены должника, именуемой переводом долга, либо даже замены обоих этих участников. Замена участников обязательства может осуществляется по соглашению сторон и по закону (например, в результате универсального правопреемства в правах кредитора, или вследствие исполнения обязательства должника его поручителем или залогодателем). Замена участвующих в обязательстве лиц не допускается, если обязательства носят строго личный характер (например, уплата алиментов, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью и др.). Для перехода к другому лицу прав кредитора не требуется согласие должника, если иное не предусмотрено законом или договором. Должника необходимо уведомить о переходе прав к новому кредитору. Если должник не был письменно уведомлен о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, новый кредитор несет риск вызванных этим для него неблагоприятных последствий. В этом случае исполнение обязательства первоначальному кредитору признается исполнением надлежащему кредитору (п. 3 ст. 382 ГК). Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. Согласно ст. 387 ГК переход прав кредитора к другому лицу на основании закона возможен:  В результате универсального правопреемства-  По решению суда-  При суброгации-  Вследствие исполнения обязательства должника его поручителем.- Сделка, которая служит основанием для перехода прав кредитора, называется уступкой требования, или цессией. Кредитор, который уступает свое право, называется цедентом, а лицо, которому производится уступка права, называется цессионарием. Правила уступки права требования регулируются статьями 388-390 ГК. Согласно ст. 389 ГК РФ форма цессии подчиняется правилам о форме сделки, на которой основано передаваемое право (простая письменная, нотариальная). Если передаются права из сделки, требующей государственной регистрации, то цессия также должна быть зарегистрирована, если иное не установлено законом. Уступка требования по ордерной ценной бумаге совершается путем индоссамента на этой ценной бумаге. Суброгация – один из вариантов замены кредитора в обязательстве, состоящий в переходе права требования к новому кредитору в размере реально произведенного им прежнему кредитору исполнения. Понятие суброгации пришло из страхового права, согласно нормам, которого к страховщику, выплатившему возмещение застрахованному лицу, переходит право требования последнего к лицу, ответственному за причиненные убытки, но в пределах фактически выплаченной страховщиком суммы. В отличие от цессии суброгация возникает только на основании закона, и объем прав требования, переходящий к новому кредитору, ограничен суммам, выплаченными первоначальному кредитору. Перевод долга означает замену должника, фигура которого имеет важное значение для кредитора. В связи с этим перевод долга на другое лицо допускается с согласия кредитора (п. 1 ст. 391 ГК). Подобно цессии, перевод долга также может происходить как в силу договора, так и на основании закона. Привила о переводе долга предусмотрены статьями 391-392.2 ГК.

Вопрос 4. Основная цель обязательства – определенный правовой результат, который достигается через исполнение обязательства (например, приобретение права собственности по договору купли-продажи и т.д.). В соответствии со ст. 309 ГК обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условиях и требований – в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями (принцип надлежащего исполнения обязательств). Обязательства должны исполняться обоими субъектами. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных законом, например, в лично-доверительных (фидуциарных) сделках (принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательств). Обязательство должно быть исполнено в натуре (принцип реального исполнения обязательства). Данный принцип означает необходимость совершения должником именно тех действий, которые предусмотрены содержанием обязательства. По общему (впрочем, диспозитивному) правилу должник, исполняющий обязательство хотя бы и ненадлежащим образом (например, с просрочкой или частично), не освобождается от обязанности его дальнейшего исполнения в натуре, тогда как должник вовсе не исполнивший свое обязательство, такой обязанности не несет, но должен возместить все причиненные этим убытки (сравнить п.1 и 2 ст. 396 ГК), включая возможное исполнение этого обязательства за его счет другим лицом. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально определенную вещь предусмотрены в ст. 398 ГК. В случае неисполнения такого обязательства кредитор вправе требовать отобрания этой вещи у должника и передачи ее кредитору. Это право отпадает, если вещь уже передана третьему 2. по обязательству передать товар или иное имущество, предусматривающему его перевозку – в месте сдачи имущества первому перевозчику для доставки его кредитору; 3. по другим обязательствам предпринимателя передать имущество – в месте изготовления или хранения имущества, если это место было известно кредитору в момент возникновения обязательства; 4. по денежному обязательству – в месте жительства (или нахождения) кредитора в момент возникновения обязательства; 5. по всем другим обязательствам – в месте жительства (нахождения) должника. Способы исполнения обязательства также должны быть указаны в договоре. Так, по общему правилу обязательство должно быть исполнено в целом. Кредитор вправе не принимать исполнения обязательства по частям, если иное не предусмотрено законом или условиями обязательства, а также не вытекает из обычаев делового оборота или существа обязательства.

Вопрос 5. Обязательственные правоотношения, в отличие от вещных, по самой своей природе не могут бессрочными. Обязательства прекращаются в силу определенных юридических фактов. Одни из них погашают обязательство по воле его участников и являются сделками. Другие основания не относятся к сделкам и прекращают обязательство независимо от достижения его цели. К первым относятся: 1. Надлежащее исполнение. Кредитор, принимая исполнение, обязан по требованию должника выдать ему расписку в получении исполнения полностью или в соответствующей части (ст. 408 ГК). 2. Отступное. По соглашению сторон обязательство может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (уплатой денег, передачей имущества и т. п.) (ст. 409 ГК). 3. Зачет встречного требования. Обязательство прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. Для зачета достаточно заявления одной стороны (ст. 410-412 ГК). Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований, дан в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 29 декабря 2001 г. № 65 (Вестник ВАС РФ. 2002. № 3). 4. Новация. Обязательство прекращается соглашением сторон о замене первоначального обязательства, существовавшего между ними, другим обязательством между теми же лицами, предусматривающим иной предмет или способ исполнения (ст. 414 ГК).

четверг, 14 апреля 2022 г.

Лекция № 13. Понятие и основные категории наследственного права

 

 Лекция № 13. Понятие и основные категории наследственного права.

1.Понятие и основания наследования

 2. Наследование по завещанию. Совместное завещание супругов

3. Наследование по закону 

4. Наследственный договор 

Вопрос 1. Наследование – это переход прав и обязанностей умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Наследование является одним из производных способов приобретения права собственности. Вопросы наследования регулируются ч. 3 ГК РФ. Наследство открывается со смертью гражданина либо вступлением решения суда об объявлении гражданина умершим в законную силу (ст. 1113 ГК РФ). В соответствии со ст. 1154 ГК наследство может быть принято в течение 6 месяцев со дня открытия наследства. Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно (коммориенты) и не наследуют друг после друга, если момент смерти каждого из таких граждан установить невозможно. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них. Местом открытия наследства является последнее место жительство наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя неизвестно или находится за пределами РФ, местом открытия наследства в РФ признается место нахождения такого наследуемого имущества. Если наследуемое имущество находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части (ст. 1115 ГК). Субъектами наследования являются наследодатель и наследники. В качестве наследодателей могут выступать исключительно физические лица. В качестве наследников могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства. Так отцом ребенка является умерший супруг матери ребенка при условии, что ребенок родился не позднее 300 дней со дня смерти отца. К наследованию по завещанию могут призываться юридические лица, РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации, а к наследованию по закону выморочного имущества – РФ. Ст. 1117 ГК определяет круг лиц, которые в силу своего недостойного поведения лишаются права наследования (недостойные наследники). К ним относятся:  Граждане, которые своими умышленными противоправными действиями,- направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства. Эти лица не наследуют ни по закону, ни по завещанию. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество;  Родители после детей, в отношении которых родители были в судебном- порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Они не наследуют по закону;  Граждане, злостно уклонявшиеся от выполнения лежавших на них в силу- закона обязанностей по содержанию наследодателя. Объектами наследственного правопреемства являются принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, имущественные права и обязанности. Не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, права и обязанности, вытекающие из алиментных отношений или право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Однако если при жизни наследодателя ему были присуждены денежные суммы, связанные с реализацией названных прав, то они входят в состав наследства. Ст. 1111 ГК предусмотрены следующие основания наследования: завещание, наследственный договор и по закону.

Вопрос 2. Завещание – это распоряжение гражданина своим имуществом на случай смерти. Завещание является односторонней сделкой, которая совершается только лично гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Не допускается совершение завещания лицами, не достигшими 18 лет, даже с согласия родителей, за исключением эмансипированных граждан и граждан, вступивших в брак до 18 лет. Совместное завещание супругов. Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ «О внесении изменений в статью 256 части первой и часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации» в правовое поле на всей территории РФ введены совместные завещания супругов. Теперь завещания могут совершаться не только одним гражданином, но и также гражданами, состоящими между собой в момент его совершения в браке. Такой завещание называется совместным завещанием супругов. К супругам, совершившим  совместное завещание, применяются правила гражданского законодательства о завещателе. В совместном завещании супругов они вправе по обоюдному усмотрению определить следующие последствия смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно: завещать общее имущество супругов, а равно имущество каждого из них любым лицам; любым образом определить доли наследников в соответствующей наследственной массе; определить имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если определение имущества, входящего в наследственную массу каждого из супругов, не нарушает прав третьих лиц; лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения; включить в совместное завещание супругов иные завещательные распоряжения, возможность совершения которых предусмотрена настоящим Кодексом. Условия совместного завещания супругов действуют в части, не противоречащей правилам ГК об обязательной доле в наследстве (в том числе об обязательной доле в наследстве, право на которую появилось после составления совместного завещания супругов), а также о запрете наследования недостойными наследниками (статья 1117). Совместное завещание супругов утрачивает силу в случае расторжения брака или признания брака недействительным как до, так и после смерти одного из супругов. В случае признания волеизъявления одного из супругов при совершении ими совместного завещания не соответствующим требованиям закона в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 2 статьи 1131 ГК, к такому завещанию подлежат применению нормы ГК об оспоримых или ничтожных сделках в зависимости от оснований недействительности волеизъявления одного из супругов. Один из супругов в любое время, в том числе после смерти другого супруга, вправе совершить последующее завещание, а также отменить совместное завещание супругов. Если нотариус удостоверяет последующее завещание одного из супругов, принимает закрытое последующее завещание одного из супругов или удостоверяет распоряжение одного из супругов об отмене совместного завещания супругов при жизни обоих супругов, он обязан направить другому супругу в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, уведомление о факте совершения таких последующих завещаний или об отмене совместного завещания супругов. Содержание завещания. В завещании могут быть указаны любые лица и любое имущество, которым завещатель желает распорядиться на случай своей смерти. В то же время свобода завещания ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве. Некоторые наследники имеют право на получение наследства независимо от содержания завещания. К ним относятся:  несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя;-  нетрудоспособные супруг и родители;- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, а именно наследники по закону (2-7очереди), если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;  нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, не относящиеся к наследникам- по закону, т.е. лица, не указанные в статьях 1142-1145 ГК, если они не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. Обязательная доля определяется в размере не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из наследников, имеющих право на обязательную долю, при наследовании по закону. В завещании может быть указан завещательный отказ (легат) или завещательное возложение. Согласно ст. 1137 ГК завещательный отказ – это возложение на одного или нескольких наследников (по закону или по завещанию) исполнения за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право требовать исполнения этой обязанности. Пример: на наследника, к которому переходит жилой дом или иное жилое помещение, завещатель может возложить обязанность предоставить другому лицу на период жизни этого лица или иной срок право пользования этим помещением или его определенной частью. Завещательное возложение – это возложение на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанности совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели. Например, завещатель вправе возложить на наследника обязанность содержать принадлежавших завещателю домашних животных. ГК различает следующие разновидности завещаний в зависимости от того, в какой форме они заключаются:  нотариально удостоверенное завещание;-  закрытое завещание;-  завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям;-  завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке;-  завещание в чрезвычайных обстоятельствах.- Нотариально удостоверенное завещание. В качестве общего правила закон устанавливает письменную форму завещания и удостоверение его нотариусом. Нотариально удостоверяемое завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом и собственноручно подписано завещателем (ст. 1125 ГК). Закрытое завещание. Новшеством ГК является предоставление гражданам возможности совершить закрытое завещание, суть которого заключается в том, что его содержание вплоть до открытия наследства известно лишь завещателю (п. 1 ст. 1126 ГК). Закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой недействительность завещания. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Этот конверт запечатывается нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, месте и дате принятия завещания, фамилии, имени отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону и оглашает завещание. После чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным завещаниям. Ст. 1127 ГК определяет круг лиц, чье удостоверение приравнивается к нотариальному. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям: 1) завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; 2) завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; 3) завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических, антарктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций, российских антарктических станций или сезонных полевых баз; 4) завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания, работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; 5) завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание. В остальном к такому завещанию соответственно применяются правила статей 1124 и 1125 Гражданского Кодекса. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке. Права на денежные средства, внесенные гражданином во вклад или находящиеся на любом другом счете гражданина в банке, могут быть завещаны посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банке, в котором находится этот счет. Завещательное распоряжение должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено уполномоченным служащим банка. Порядок совершения завещательных распоряжений регулируется Постановлением Правительства РФ от 27 мая 2002 г. №351 «Об утверждении Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках». Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. В соответствии со ст. 1129 ГК гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен возможности совершить завещание в другой форме, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме. Изложение гражданином последней воли в простой письменной форме признается его завещанием, если завещатель в присутствии двух свидетелей собственноручно написал и подписал документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Исполняется такое завещание только при том условии, что суд по требованию заинтересованных лиц подтвердит факт совершения завещания именно в такой особой ситуации. Причем указанное требование должно быть заявлено до истечения 6-месячного срока принятия наследства. Такое завещание утрачивает силу, если завещатель в течение месяца после прекращения этих обстоятельств не воспользуется возможностью совершить завещание в какой-либо другой форме. Отмена и изменение завещания. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения, не указывая при этом причины его отмены или изменения. Последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию (ст. 1130 ГК).

 Вопрос 3. Если не было составлено завещание или оно является ничтожным, вступает в действие наследование по закону. Ст. 1142-1148 ГК устанавливают 8 очередей наследников. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей. Наследники 1 очереди: дети, супруг, родители наследодателя. Причем права супруга на наследство не умаляют его права на часть имущества, нажитого во время брака с наследодателем и являющегося их совместной собственностью (ст. 1150 ГК). Наряду с наследниками 1 очереди могут вступать в наследование по праву представления внуки наследодателя и их потомки, т.е. внуки и правнуки призываются к наследованию лишь в том случае, если к моменту открытия наследства нет в живых того из родителей, который был бы наследником (ст. 1146 ГК). Усыновители и усыновленные в правовом положении приравниваются к родным детям и родителям и, следовательно, также наследуют в 1 очередь. Наследники 2 очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со стороны отца, так и со стороны матери. Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя (племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. Наследники 3 очереди: полнородные и неполнородные братья и сестры родителей наследодателя (дяди и тети наследодателя). Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления. Наследники 4 очереди: прадедушки прабабушки наследодателя. Наследники 5 очереди: дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). Наследники 6 очереди: дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети). Наследники 7 очереди: пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя. К числу наследников по закону относятся также иждивенцы наследодателя:  Указанные выше лица, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не- входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. Они наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до дня смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.  Граждане, которые не входят в круг наследников, но ко дню открытия- наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. Если отсутствуют наследники, как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, либо все наследники отказались от наследства имущество умершего считается выморочным и переходит в порядке 8 очереди наследования по закону в собственность РФ (ст. 1151 ГК).

Отметим, что выморочное имущество в виде жилых помещений не переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации (они переходят в муниципальную собственность либо в собственность субъекта РФ). Таким образом, свидетельство о праве государства на наследство (в том числе на выморочное имущество в виде земельных участков и акций (долей, паев)) в установленном порядке получают налоговые органы. Учитывая, что принятие в установленном порядке выморочного имущества Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.06.2008 N 432 возложено на Росимущество, после получения свидетельства о праве государства на наследство налоговые органы передают данное имущество и правоустанавливающие документы Росимуществу. Полномочия в отношении выморочного имущества налоговыми органами осуществляются после призвания Российской Федерации в лице налоговых органов к наследованию этого имущества. Обязанность по выявлению выморочного имущества (в том числе проведение каких-либо проверок) законодательством Российской Федерации на налоговые органы не возложена.

 Вопрос 4. Институт наследственного договора введен в правовое пространство Федеральным законом от 19.07.2018 N 217-ФЗ. Наследственный договор - договор, условия которого определяют круг наследников и порядок перехода прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, которые могут призываться к наследованию. Такой договор наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые могут призываться к наследованию (статья 1116). Наследственный договор может содержать условие о душеприказчике, завещательном отказе и завещательном возложении. Последствия, предусмотренные наследственным договором, могут быть поставлены в зависимость от наступивших ко дню открытия наследства обстоятельств, относительно которых при заключении наследственного договора было неизвестно, наступят они или не наступят, в том числе от обстоятельств, полностью зависящих от воли одной из сторон (статья 327.1). После смерти наследодателя требовать исполнения обязанностей, установленных наследственным договором, могут наследники, душеприказчик, пережившие наследодателя стороны наследственного договора или пережившие третьи лица, а также нотариус, который ведет наследственное дело, в период исполнения им своих обязанностей по охране наследственного имущества и управлению таким имуществом до выдачи свидетельства о праве на наследство. В случае отказа стороны наследственного договора от наследства наследственный договор сохраняет силу в отношении прав и обязанностей других его сторон, если можно предположить, что он был бы заключен и без включения в него прав и обязанностей отказавшейся от наследства стороны. Возникающие из наследственного договора права и обязанности стороны наследственного договора неотчуждаемы и непередаваемы иным способом. Наследственный договор, в котором участвуют супруги, а также лица, которые могут призываться к наследованию за каждым из супругов (статья 1116), может определять порядок перехода прав на общее имущество супругов или имущество каждого из них в случае смерти каждого из них, в том числе наступившей одновременно, к пережившему супругу или к иным лицам; определять имущество, входящее в наследственную массу каждого из супругов, если это не нарушает прав третьих лиц, а также может содержать иные распоряжения супругов, в частности условие о назначении душеприказчика или душеприказчиков, действующих в случае смерти каждого из супругов. В случае заключения такого наследственного договора к супругам применяются правила о наследодателе. При этом наследственный договор супругов утрачивает силу в связи с расторжением брака до смерти одного из супругов, а также в связи с признанием брака недействительным. Наследственный договор супругов совершенное ранее их совместное завещание. На наследственный договор распространяются правила об обязательной доле и правила о недостойных наследниках. Если право на обязательную долю в наследстве появилось после заключения наследственного договора, предусмотренные наследственным договором обязательства наследника по наследственному договору уменьшаются пропорционально уменьшению части наследства, причитающейся ему после удовлетворения права на обязательную долю в наследстве. Форма наследственного договора – письменная нотариальная. Наследственный договор должен быть подписан каждой из сторон наследственного договора. При этом, в случае уклонения одной из сторон от нотариального удостоверения наследственного договора положения статьи 165 ГК не применяются (последствия уклонения от нотариального удостоверения или государственной регистрации сделок) Очень интересным является требование закона о необходимости видеофиксации процедуры заключения наследственного договора, если стороны наследственного договора не заявили возражение против этого. Количество наследственных договоров, которые может заключить законодатель, как и в случае с завещаниями не ограничивается законом. При этом примечательно положение законодателя о том, что, если одно имущество наследодателя явилось предметом нескольких наследственных договоров, заключенных с разными лицами, в случае принятия ими наследства подлежит применению тот наследственный договор, который был заключен ранее. Изменение или расторжение наследственного договора допускается только при жизни сторон этого договора по соглашению его сторон или на основании решения суда в связи с существенным изменением обстоятельств, в том числе в связи с выявившейся возможностью призвания к наследованию лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Наследодатель вправе совершить в любое время односторонний отказ от наследственного договора путем уведомления всех сторон наследственного договора о таком отказе. Уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора подлежит нотариальному удостоверению. Нотариус, удостоверивший уведомление об отказе наследодателя от наследственного договора, обязан в порядке, предусмотренном законодательством о нотариате и нотариальной деятельности, в течение трех рабочих дней направить копию этого уведомления другим сторонам наследственного договора. Наследодатель, отказавшийся от наследственного договора, обязан возместить другим сторонам наследственного договора убытки, которые возникли у них в связи с исполнением наследственного договора к моменту получения копии уведомления об отказе наследодателя от наследственного договора. Другие стороны наследственного договора вправе совершить односторонний отказ от наследственного договора в порядке, предусмотренном законом или наследственным договором. Наследственный договор может быть оспорен при жизни наследодателя по иску стороны наследственного договора, а после открытия наследства по иску лица, права или законные интересы которого нарушены этим наследственным договором. После заключения наследственного договора наследодатель вправе совершать любые сделки в отношении принадлежащего ему имущества и иным образом распоряжаться принадлежащим ему имуществом своей волей и в своем  интересе, даже если такое распоряжение лишит лицо, которое может быть призвано к наследованию, прав на имущество наследодателя. Соглашение об ином ничтожно.

воскресенье, 10 апреля 2022 г.

Лекция №12. Защита права собственности и иных вещных прав.

 

Лекция 12
ЗАЩИТА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫХ ВЕЩНЫХ ПРАВ
1. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав
2. Виндикационный иск
3. Негаторный иск
4. Иск о признании права собственности
5. Иск об освобождении имущества из-под ареста
6. Вещно-правовая защита титульного владения
Вопрос 1.
Защита права собственности и иных вещных прав является составной более
широкого понятия защиты гражданских прав.
Гражданско-правовая защита вещных прав представляет собой
совокупность гражданско-правовых способов, которые применяются к
нарушителям вещных прав.
В гражданском праве различают вещно-правовые способы и
обязательственно-правовые способы защиты вещных прав.
Вещно-правовая защита осуществляется с помощью абсолютных исков, т.е.
исков, которые могут быть предъявлены к любым нарушившим вещное право
лицам. Гражданский закон закрепляет два классических вещно-правовых иска,
известных еще римскому праву – виндикационный и негаторный иски.
В случае нарушения права собственности в договорных отношениях или в
случае причинения вреда имуществу применяется обязательственно-правовые
иски.
Самостоятельную группу способов защиты вещных прав, составляют иски
к публичной власти. В этом случае используются два вида исков:
- требование о полном возмещении убытков, причиненных частным лицам в
результате незаконных действий (бездействий) государственных органов,
органов местного самоуправления или их должностных лиц, если такие
действия (бездействия) нарушают вещные права;
- с аналогичной целью может использоваться требование о признании
недействительным ненормативного акта государственного или
муниципального органа, не соответствующего закону и нарушающего вещное
право.
В эту же группу может быть отнесен иск об освобождении имущества от
ареста, когда он предъявляется к государству в связи с предстоящей
конфискацией имущества осужденного по приговору суда.
Помимо выше перечисленных средств защиты права собственности имеют
место специальные средства защиты права собственности, вытекающие из
различных институтов гражданского права. Например, правила о защите
имущественных прав собственника, признанного в установленном порядке
безвестно отсутствующим или объявленного умершим, в случае его явки (ст. 43,46 ГК), о защите интересов сторон в случае признания сделки недействительной
(ст. 187-180 ГК) и т.д.
Вопрос 2.
Под виндикационным иском понимается внедоговорное требование не
владеющего собственника к фактическому владельцу имущества о возврате
последнего в натуре. Виндицировать можно лишь индивидуально-определенную
вещь, которая должна быть сохранена в натуре. В случае уничтожения вещи
виндикационный иск не подлежит удовлетворению, но может быть предъявлен
иск о возмещении вреда.
Удовлетворение иска зависит от того, является ли приобретатель имущества
добросовестным или недобросовестным.
Добросовестный приобретатель – это лицо, которое не знало и не могло
знать, что имущество приобретено у лица, не имевшего права его отчуждать. При
недобросовестном владении – фактический владелец знает либо по
обстоятельствам дела должен знать об отсутствии у него прав на имущество. Так,
например, приобретение вещи за бесценок может свидетельствовать о том, что
отчуждатель продает похищенную вещь и это свидетельствует о его
недобросовестности.
У недобросовестного приобретателя имущество может быть истребовано во
всех случаях.
От добросовестного приобретателя имущество можно истребовать в двух
случаях.
Во-первых, если такое имущество было им получено безвозмездно (по
договору дарения, в порядке наследования и т.д.).
Во-вторых, в случае возмездного приобретения вещи имеет значение
способ выбытия вещи у собственника.
Если имущество первоначально выбыло у собственника по его воле
(например, отдано им в аренду, а затем незаконно продано арендатором 3 лицу),
он не вправе истребовать его у добросовестного приобретателя. Собственник не
лишается при этом возможности требовать возмещения убытков, причиненных
ему таким недобросовестным партнером.
Но если вещь выбыла из владения собственника помимо его воли (утеряна
собственником или лицом, которому она была передана собственником во
владение; похищена у того или другого и т.д.) она может быть истребована даже
и у добросовестного приобретателя.
В силу ст. 303 ГК собственник вправе потребовать от недобросовестного
владельца возврата не только конкретного имущества, но и всех доходов,
которые этот владелец извлек или должен был извлечь из имущества за все время
своего владения им.
На добросовестного владельца такая обязанность ложится лишь за время,
когда он узнал или должен был узнать о незаконности своего владения. За
добросовестным владельцем признается также право оставить за собой
отделимые улучшения, которые он произвел в чужом имуществе. Он может
также требовать от собственника возмещения затрат на произведенные им
неотделимые улучшения, ибо в ином случае собственник по сути получал бы
неосновательное обогащение.
С другой стороны, как добросовестный, так и недобросовестный владелец
вправе потребовать от собственника возмещения необходимых затрат на
поддержание имущества за то время, с какого собственнику причитаются
доходы от имущества. В противном случае имело бы место неосновательное
обогащение собственника.
 Вопрос 3.
Негаторный иск – это требование об устранении препятствий в
осуществлении права собственности, которые не связаны с лишением
собственника владения его имуществом (ст. 304 ГК).
Истцом по негаторному иску является собственник или иной титульный
владелец, сохраняющий вещь в своем владении, сохраняющий вещь в своем
владении, но испытывающий препятствия в ее использовании. Ответчиком
считается нарушитель прав собственника, действующий незаконно.
Объект требований по негаторному иску составляет устранение длящегося
правонарушения, сохраняющегося к моменту предъявления иска. Поэтому на
требования по негаторному иску не распространяется исковая давность. При
устранении нарушителем правонарушения к нему может быть предъявлен лишь
иск о возмещении причиненных этим убытков (если они имели место).
вопрос 4.
Иск о признании права собственности – это внедоговорное требование
собственника имущества о констатации перед третьими лицами факта
принадлежности истцу права собственности на спорное имущество, не
соединенное с конкретными требованиями о возврате имущества или об
устранении иных препятствий, не связанных с лишением владения.
Большинство авторов считает, что российское гражданское право никакого
самостоятельного иска о признании права собственности не знает; требование
же о признании права собственности, по их мнению, входит в качестве одного из
притязаний в состав виндикационного или негаторного иска. Другие авторы
вполне обоснованно рассматривают данный иск в качестве самостоятельного
вещно-правового требования.
Указанный иск может быть заявлен собственником индивидуально-
определенной вещи, как владеющим, так и не владеющим ею (если при этом не
ставится вопрос о ее возврате), права которого оспариваются, отрицаются или не
признаются третьим лицом, не находящимся с собственником в
обязательственных отношениях по поводу спорной вещи. Правом на данный иск
обладает также и титульный владелец имущества, в частности субъект права
хозяйственного ведения или права оперативного управления.
В качестве ответчика выступает третье лицо, не признающее за истцом
вещного права на имущество. Предметом иска является лишь констатация факта принадлежности истцу
права собственности, иного вещного права на имущество, но не выполнение
ответчиком каких-либо конкретных обязанностей.
Необходимым условием удовлетворения иска является подтверждение
истцом своих прав на имущество путем предъявления доказательств
(правоустанавливающих документов, свидетельствующих показаний и т.д.).
Если имущество находится во владении истца, то суд может (но не обязан) в
конкретных случаях, когда нет возможности решить дело на основании
собранных по делу доказательств, замкнуть цепь доказательств при помощи
презумпции законности фактического владения. Данная презумпция
отражает тот факт, что в подавляющем большинстве случаев фактический
владелец имущества обладает необходимым правомочием, целесообразность ее
применения в качестве фактической презумпции в судебно-арбитражной
практике сомнений не вызывает.
Вопрос 5.
Иск об освобождении имущества от ареста (исключении из описи) прямо не
регламентирован законодательством. Вопросы, возникающие на практике в
связи с предъявлением данного иска, разъяснены в Постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 23 апреля 1985 г. No 5 «О практике рассмотрения судами
РФ дел об освобождении имущества от ареста (исключении из описи)».
Арест имущества, т.е. его опись и запрет им распоряжаться (а в
необходимых случаях – изъятие имущества у владельца и передача его на
хранение), допускается законом в качестве меры обеспечивающей исполнение
судебного решения или приговора о конфискации имущества (п. 1 ст. 140 ГПК
РФ; п. 1 ст. 91 АПК РФ; п. 1 ст. 111 и ст. 115 УПК РФ).
Иногда в опись ошибочно включаются вещи, принадлежащие другим
лицам, что и становится основанием для требования об их исключении из такой
описи (освобождении от ареста). Во многих случаях речь идет о требовании
супруга об исключении из описи имущества, составляющего его в общем
супружеском имуществе, или лично ему принадлежащих вещей.
Собственник, имущество которого ошибочно включено в опись, вправе
предъявить требование об освобождении этого имущества от ареста к должнику,
у которого описано имущество, и одновременно – к кредиторам, в интересах
которых наложен арест на имущество (смотреть п. 28 Постановления Пленума
ВАС РФ от 25 февраля 1998 г. No 8 «О некоторых вопросах практики разрешения
споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»).
Если имущество арестовано в связи с его предполагаемой конфискацией,
ответчиками по иску становятся осужденный (подозреваемый, обвиняемый) и
государство в лице финансового органа.
Данный иск следует рассматривать как разновидность иска о признании
права собственности (ст. 12 ГК).
вопрос 6.
Виндикационный и негаторный иски в защиту своих прав могут
предъявлять не только собственники, но и субъекты иных вещных прав на
имущество – все законные (титульные) владельцы (ст. 305 ГК). К их числу
относятся, прежде всего, субъекты прав хозяйственного ведения и оперативного
управления, сервитуарии, залогодержатели и субъекты иных ограниченных
вещных прав. К ним также относятся субъекты обязательственных прав,
связанных с владением чужим имуществом (арендаторы, хранители,
перевозчики и т.д.)
При этом титульные владельцы (по закону и договору) могут защищать свое
право владения имуществом даже против его собственника. Но если субъекты
ограниченных вещных прав для защиты могут использовать вещно-правовые
способы (иски), то договорные владельцы вправе использовать
обязательственно-правовые способы защиты, так как их отношения с
собственником имущества носят обязательственно-правовой характер.
Защита договорного владения вещно-правовыми способами возможно в
отношении третьих лиц, а не контрагентов по договору, - например, при
создании арендатору помех в использовании арендованного им у собственника
помещения владельцами других помещений, находящихся в этом же здании.
Объектом такой защиты могут стать только индивидуально-определенные вещи,
но не обязательственные права.
Таким образом, можно говорить об абсолютной (вещно-правовой) защите
не только права собственности и иных вещных прав, но и всякого законного
(титульного), в том числе договорного владения